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    北京互聯網法院舉辦涉網著作權案件審理情況通報會

    發表時間: 2021-04-21 10:02:09

    來源: IPRdaily.cn中文網

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    4月20日,北京互聯網法院舉辦涉網著作權案件審理情況新聞通報會。

    案例一:超出引用目的和必要程度的使用作品行為不構成合理使用


    ——陳某某、陳某等訴北京實力電傳文化發展股份有限公司、上海騰訊企業影視文化傳播有限公司等侵害文字作品著作權案


    【典型意義】


    文化類綜藝節目往往與詩歌、書畫等文學、藝術作品的使用有密切關聯,因而節目制作者在打磨節目內容、追求節目效果的同時,更要注意使用已有作品的方式是否適當。本案對文學類節目常見侵權行為及抗辯理由進行了分析和認定,剖析了修改權的內涵和外延,探究了侵權使用及合理使用的法律邊界,以期為行業健康、規范發展提供指引。


    【基本案情】


    我國臺灣地區女作家三毛的父親陳嗣慶創作并發表了給女兒三毛的書信《過去·現在·未來》(以下簡稱涉案書信)。在三被告制作并傳播的《見字如面》第二季第十期節目(以下簡稱涉案節目)中,演員朗讀了涉案書信的部分內容并配有中文字幕,朗讀的內容改變了涉案書信的名稱、部分字詞、段落順序。在讀信前后,主持人及解讀嘉賓對涉案書信進行了介紹和評論。三原告作為陳嗣慶的繼承人,以三被告侵害涉案書信的修改權、復制權、表演權、信息網絡傳播權為由提起訴訟,要求三被告賠禮道歉、消除影響、賠償精神損害撫慰金、經濟損失及相關合理開支。三被告辯稱涉案節目對涉案書信的使用行為構成合理使用,未侵害涉案書信的著作權。


    【裁判要點】


    一、三被告實施了對涉案書信的修改、復制、表演及信息網絡傳播行為


    涉案節目在使用涉案書信時,將涉案書信的長句、段落刪除并調換段落順序,屬于對書信文字或內容的變更,構成對涉案書信的修改。涉案節目以字幕的形式固定并再現涉案書信的部分內容,雖然進行了部分改動,但未形成新的表達,構成對涉案書信的復制。涉案節目錄制時,演員面對現場觀眾,將涉案書信的部分內容朗讀出來,屬于對涉案書信的表演。由于涉案節目中包含了涉案書信的表演及字幕,傳播涉案節目實際達到了向公眾提供涉案書信的效果,構成對涉案書信的信息網絡傳播。


    二、涉案行為不構成合理使用


    涉案節目基本再現了涉案書信部分實質性內容,且該種使用并非出于介紹、評論或說明的目的,不屬于適當引用。涉案節目對涉案書信進行了修改,不僅會影響三原告獲得經濟利益,還侵害了涉案書信的修改權。故涉案行為不屬于合理使用,構成侵權。


    【裁判結果】


    三被告就侵害涉案書信修改權的行為刊登聲明以消除影響,并賠償三原告經濟損失5萬元及合理開支12636元。


    一審判決后,各方當事人均未上訴,判決已生效。


    【審判團隊】


    審判長:張倩


    審判員:伊然


    人民陪審員:孫慧麗


    法官助理:張欣


    書記員:王珊


    案例二:商業模式影響短視頻服務提供者過錯認定


    ——北京夢之城文化有限公司訴杭州秀秀科技有限公司侵害類電作品信息網絡傳播權案


    【典型意義】


    短視頻行業已成為涉網著作權領域頗受關注的一隅,對其服務提供者過錯的認定應當符合該行業發展的需要。當短視頻服務提供者有意利用其商業模式謀取不正當利益時,應將其對侵權行為的預見能力作為認定其存在過錯的重要因素。前述裁判思路旨在促使短視頻服務提供者采用健康、正當的商業模式,進而促進該行業可持續發展。


    【基本案情】


    原告系動畫短片《阿貍夢之島?我的云》《阿貍?媽媽》《阿貍?信燕》(以下簡稱涉案作品)的著作權人。涉案作品時長短,畫面制作精良,配樂優美。被告是手機軟件“配音秀”APP(以下簡稱涉案軟件)的開發、運營主體。


    原告取證發現,涉案軟件中存在14段來源于涉案作品的配音素材,以及超過2萬個基于前述配音素材形成的配音視頻。用戶可通過向平臺充值兌換禮物的方式向基于配音素材形成的配音視頻進行打賞。原告以信息網絡傳播權被侵犯為由提起訴訟,請求判令被告停止侵害,并賠償經濟損失及合理開支162000元。


    【裁判要點】


    一、被告并非僅為信息存儲空間服務提供者


    被告提供上傳者信息的部分被控侵權視頻,可以認定被告提供的是信息存儲空間服務;被告未提供上傳者信息的部分,因無法確認是否均由真實網絡用戶上傳,被告應承擔舉證不利的后果,推定其為相關侵權視頻的提供者。


    二、即使被控侵權視頻系網絡用戶上傳,被告亦構成幫助侵權


    首先,本案中,網絡用戶上傳被控侵權視頻的目的并非“為個人”,而是“向公眾”,并不符合合理使用的構成要件,構成直接侵權。其次,“配音秀”系為公眾提供配音服務的一款手機軟件,為了增強娛樂性、互動性,用戶上傳的配音素材往往會選擇知名影視劇片段,而此類作品,權利人通常不會免費上傳至網絡空間,普通網絡用戶亦難以獲得授權。在此情況下,被告的商業模式客觀上存在誘導侵權視頻上傳的風險,其主觀上亦能預見到“配音秀”中可能存在侵權視頻。加之,涉案作品本身具有一定知名度,被控侵權素材標題中大多含有“阿貍”這一角色名稱,故被告只需施以普通的注意義務,即可發現被控侵權視頻存在明顯侵權事實。再者,被告從被控侵權視頻中直接獲利,無論獲利多少,都屬于經營行為,都應對上傳內容負有較高的注意義務。綜上,被告對于被控侵權行為存在“應知”過錯,應當承擔侵權責任。


    【裁判結果】


    被告賠償原告經濟損失15000元及合理支出250元。


    一審判決后,雙方當事人均未上訴,判決已生效。


    【審判團隊】


    審判長:趙長新


    審判員:王恒、樓三丹


    法官助理:崔曉光


    書記員:張麗麗


    案例三:計算機軟件智能生成內容不構成作品


    ——北京菲林律師事務所訴北京百度網訊科技有限公司侵害文字作品著作權案


    【典型意義】


    本案首次對人工智能軟件自動生成內容的著作權保護問題進行了司法回應,在不突破民事主體基本規范的前提下,在現行法律的權利保護體系內對此類內容的智力、經濟投入予以肯定和保護,既肯定了計算機智能軟件的價值,又謹慎地守住了著作權創作和權利主體的界限,是司法主動應對新技術、新問題的一次有益嘗試。本案不僅體現了對現有法律制度的充分挖掘和準確應用,也體現了互聯網司法面向未來、擁抱科技創新的鮮明態度。


    【基本案情】


    原告于2018年9月9日首次在其微信公眾號上發表文章《影視娛樂行業司法大數據分析報告——電影卷·北京篇》(以下簡稱涉案文章),文章由文字作品和圖形作品兩部分構成。2018年9月10日,被告經營的百家號平臺上發布了被訴侵權文章,該文章內容與涉案文章基本一致,但刪除了署名、引言、檢索概況等部分。原告主張被告侵害其信息網絡傳播權和署名權,故訴至法院要求被告承擔侵權責任。被告認為涉案文章是采用法律統計數據分析軟件智能生成的報告,并非原告通過自己的智力勞動創造所得,不屬于著作權法的保護范圍。


    【裁判要點】


    一、關于計算機軟件智能生成內容是否構成作品及其署名


    作品應由自然人創作完成,在相關內容的生成過程中,軟件研發者(所有者)和使用者的行為并非創作行為,相關內容并未傳遞二者的獨創性表達。因此,二者均不應成為計算機軟件智能生成內容的作者,該內容亦不能構成作品。軟件研發者(所有者)和使用者均不能以作者身份進行署名,但是,從保護公眾知情權、維護社會誠實信用和有利于文化傳播的角度出發,應添加相應計算機軟件的標識,標明相關內容系軟件智能生成。


    二、關于計算機軟件智能生成內容的利益分配


    計算機軟件智能生成物不構成作品,不意味著其進入公有領域,可以被公眾自由使用。軟件使用者進行付費和檢索,為激勵其使用和傳播行為,促進文化傳播和科學發展,應賦予其相應權益。軟件使用者也可采用合理方式在涉計算機軟件智能生成內容上表明其享有相關權益。


    【裁判結果】


    被告刊登聲明為原告消除影響,并賠償原告經濟損失1000元及合理費用560元。


    一審判決后,原告提起上訴,北京知識產權法院二審判決駁回上訴,維持原判。


    【審判團隊】


    審判長:盧正新


    審判員:韓冰、賀誠


    法官助理:魯寧


    書記員:李明檑


    案例四:惡意利用他人視頻資源牟取經營利益構成不正當競爭


    ——優酷信息技術(北京)有限公司訴北京蔓藍科技有限公司侵害電影作品信息網絡傳播權、不正當競爭糾紛案


    【典型意義】


    共享應為互利共贏,而非不勞而獲。違背誠信原則和商業道德,惡意利用他人視頻資源牟取經營利益的行為構成不正當競爭。雖然司法應通過裁判促進新業態、新模式的發展,但對于打著“共享經濟”旗號,不正當地破壞商業經營秩序的行為,應堅決予以遏制,維護互聯網經濟健康有序發展。


    【基本案情】


    原告是優酷網站的經營者,網絡用戶可以通過購買VIP會員的方式,觀看熱映及獨家特供的影視節目,其中包含原告享有獨占信息網絡傳播權的《戰狼2》等影片。被告是“蔓蔓看”APP的經營者,其購買了優酷網站13個VIP會員,通過登錄會員賬號獲取優酷網站上的正版影片資源,向其APP用戶提供有償播放服務。原告認為被告侵害了其享有的信息網絡傳播權并構成不正當競爭,請求法院判令被告停止侵權并賠償經濟損失和合理開支共計200萬元。被告辯稱其提供的是“共享會員”商業模式,通過技術方式和商業模式將合法購買的會員資源進行分享,不影響原告平臺的收入和商業價值,不構成侵權。


    【裁判要點】


    一、被告行為是否侵害原告的信息網絡傳播權


    本案中,將作品置于向公眾開放服務器中的直接行為人是原告而非被告,被告僅實施了提供作品鏈接的行為,該行為不構成對原告信息網絡傳播權的直接侵害。同時,因不存在直接侵權行為,被告行為也不構成幫助侵權。


    二、被告行為是否構成不正當競爭


    原、被告均是互聯網視頻服務經營者,被告所謂的“共享會員”服務,系在明知互聯網視頻平臺的經營方式和盈利模式情況下,通過其購買的原告網站VIP會員方式獲取正版影片資源,向其經營的APP會員用戶有償提供,超出了VIP會員使用權限,具有明顯的“搭便車”和“食人而肥”的特點,主觀上存在明顯惡意。共享應以各方的互利共贏為前提,以不得損害他人的合法權益為邊界,被告所謂的“共享會員”盈利模式建立在攫取原告合法商業資源、利用原告競爭優勢和損害原告合法權益的基礎之上,不符合誠信原則和互聯網行業的商業道德,構成不正當競爭。


    【裁判結果】


    被告賠償原告經濟損失和合理開支200萬元。


    一審判決后,被告提起上訴,北京知識產權法院二審判決駁回上訴,維持原判。


    【審判團隊】


    審判長:盧正新


    審判員:龔娉、王恒


    法官助理:李緒青


    書記員:孫悅


    案例五:插畫師根據名畫創作的演繹作品受著作權法保護


    ——北京鹿之夢文化傳播有限公司訴北京光速時光網絡科技有限公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛案


    【典型意義】


    web2.0時代,大量諸如名畫改編等加入作者獨創性智慧凝結的演繹作品,憑借或詼諧幽默、或通俗易懂的表達,在互聯網上快速傳播。本案對演繹作品的獨創性及權利歸屬進行了分析和認定,明確了具有獨創性的優秀演繹作品應受到著作權法的保護。本案通過保護演繹名畫的創新創作方式,鼓勵作品的創作和傳播,倡導全社會尊重保護知識產權,促進文化的發展與繁榮。


    【基本案情】


    90后插畫師曾龍(藝名:阿尨)將“熊貓滾滾”與名畫、電影、生活相結合,創作了“熊貓滾滾”系列插畫圖片,并在微博上發表。原告基于授權取得了涉案作品信息網絡傳播權。被告在其主辦的微信公眾號上發布的《中國熊貓遇上世界名畫,竟然是這樣子的也是嗨嗨皮皮》文章中,作為配圖使用了原告創作的外國名畫系列、電影海報系列32幅插畫圖片。原告認為被告的上述行為侵害其信息網絡傳播權,要求被告賠償經濟損失及相關合理開支。被告辯稱涉案圖片為系列作品,每幅作品均為對世界名畫的改編,僅替代熊貓形象,不具獨創性,不構成作品,且被告使用行為構成合理使用,未侵害原告的著作權。


    【裁判要點】


    一、涉案“熊貓滾滾”系列圖片構成改編作品


    涉案32張“熊貓滾滾”系列圖片是曾龍在中外名畫、電影海報等基礎上的再創作,畫面整體構圖、配色雖有所參考,但在熊貓的構圖、角色替換、動態姿勢上仍可體現曾龍獨特的判斷與選擇,具有一定的獨創性?!靶茇垵L滾”系列屬改編作品,曾龍為涉案作品的作者,享有著作權,有權將該作品的信息網絡傳播權授予原告。對于被告答辯中提到涉案圖片為對世界名畫的改編,僅替代熊貓形象,不具有獨創性、不構成作品的觀點,本院不予采納。


    二、涉案行為不構成合理使用


    被告公眾號文章雖在開頭提到“90后插畫師阿尨也是個熊貓粉,他創作出一些萌態小動圖,讓人看了忍俊不禁。下面就是阿尨的作品”,但全文共使用曾龍《當滾滾遇見中外名畫》等系列作品32幅,且通篇文章幾乎由32幅作品累加構成,僅配有極少的文字說明,已明顯超過合理使用的必要限度,故被告行為不屬于合理使用,構成侵權。


    【裁判結果】


    被告賠償原告經濟損失23200元。


    一審判決后,雙方當事人均未上訴,判決已生效。


    【審判團隊】


    審判員:經雯潔


    法官助理:張帆


    書記員:韓瑞瓊


    案例六:重復侵權可按照在先約定確定懲罰性賠償數額


    ——萬達兒童文化發展有限公司訴北京淘淘智匯文化傳媒有限公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛案


    【典型意義】


    當事人對再次侵權行為事先約定賠償數額,主要目的在于阻遏重復侵權、惡意侵權行為,兼具補償與懲罰雙重功能,符合對惡意侵權、重復侵權補償與懲罰并重的法律精神。結合侵權作品、權利類型和侵權方式、主觀過錯等因素,確認被訴行為屬于在先調解協議中約定的重復侵權行為的,可以依據在先約定確定賠償數額。


    【基本案情】


    原告依法享有美術作品《巴克隊長》《呱唧》《皮醫生》和《海底小縱隊標識》(以下簡稱涉案美術作品)的獨家信息網絡傳播權及維權權利。2018年,被告在其當當網店鋪中銷售《海底小縱隊歷險記》系列盜版圖書,該案審理過程中,原、被告經協商一致,自愿達成調解協議,由被告賠償原告損失25000元,同時約定,若被告自本調解書簽署之日起再次發生對原告的侵權行為,則需賠償原告損失20萬元。


    2019年,原告再次發現被告在其“唯品會”店鋪中銷售印有原告涉案美術作品的商品。故主張被告生產和銷售被訴商品,侵害原告的復制權和發行權,被告在線展示被訴商品,侵害原告的信息網絡傳播權,請求法院判令被告停止侵權、銷毀庫存侵權產品,并賠償原告經濟損失20萬元及合理開支2萬元。


    【裁判要點】


    一、能否依據在先約定確定侵權賠償數額


    首先,在先調解協議系雙方自愿、協商一致達成,其內容僅涉及私權處分,不涉及社會公共利益、第三人利益,也不存在法律規定的其他無效情形,且經北京互聯網法院審查后,通過民事調解書進行了確認,應為合法有效。其次,著作權法對賠償計算方法適用順序的規定也并不排斥當事人以協商方式提出具體的損害賠償計算方法。這種約定可以是侵權行為發生后的事后約定,也完全可以是侵權行為發生前的事先約定。再次,當事人對重復侵權行為事先約定賠償數額,主要目的在于阻遏重復侵權、惡意侵權行為,兼具補償與懲罰雙重功能,符合知識產權保護立法精神。此外,當事人在自治的范疇內對侵權賠償數額或賠償計算方法做出約定,有利于解決知識產權侵權糾紛中損害賠償計算難、舉證難、認定難等問題。綜上,可以依據在先約定確定侵權賠償數額。


    二、如何適用在先約定確定侵權賠償數額


    在先調解協議約定的“再次侵權行為”并不限于前案的特定商品,被告在明知原告權利人身份的情況下,僅更換了所售商品,再次實施侵害相同作品的行為,屬于約定情形。調解協議中20萬元的約定應理解為包括經濟損失和合理開支在內的全部賠償數額。


    【裁判結果】


    被告賠償原告經濟損失及合理開支共計20萬元。


    一審判決后,雙方當事人均未上訴,判決已生效。


    【審判團隊】


    審判員:龔娉


    法官助理:李緒青


    書記員:孫悅


    案例七:“刷單”形成的虛假交易量可作為計算侵權賠償數額的依據


    ——恒信璽利實業股份有限公司北京朝陽分公司訴張某某侵害美術作品著作權糾紛案


    【典型意義】


    實用藝術品所具有的藝術性內容,可受著作權法保護。外觀設計并不完全排斥著作權法的保護,一項設計取得外觀設計專利權保護后,其設計中蘊含的獨創性表達仍然可以受著作權法的保護。在電子商務領域知識產權侵權責任認定中,經營者應自行承擔其通過“刷單”虛構交易量、牟取不當利益而產生的法律風險。在無法查明實際銷量的情況下,應以公示的銷量作為侵權賠償數額的依據,刷單部分不予扣除。


    【基本案情】


    原告訴稱,其系美術作品“真愛加冕系列公主款戒指”的著作權人,被告在未經許可的情況下,在其經營的淘寶網店生產、銷售、展示被控侵權商品,侵害原告對涉案作品享有的復制權、發行權和信息網絡傳播權。被告辯稱,原告訴請保護的戒指系工業產品,不應受到著作權法保護,且該商品實際銷售僅60件,共計刷單500筆左右,并主張刷單部分不應作為衡量損害后果的實際銷售額,應在賠償損失時予以扣除。


    【裁判要點】


    一、涉案戒指是否應受著作權法保護


    涉案戒指屬于工業產品,當其同時構成實用藝術品時,亦可能受著作權法保護。涉案戒指作為珠寶首飾,具備可正常佩戴的實用功能,其藝術性已經達到足夠的創作高度和藝術美感,且上述藝術裝飾屬性可以在物理上或觀念上脫離其負載的工業屬性獨立存在,不能被實用功能所影響或取代,因此構成實用藝術作品。該實用藝術品所具有的藝術性內容,即作者對該作品的藝術性所作智力投入而產生的成果,受著作權法保護。同時,專利法對外觀設計的保護與著作權法對實用藝術品的保護并不相同,外觀設計并不天然地排斥著作權法的保護,一項設計取得外觀設計專利權保護后,其設計中蘊含的獨創性表達仍然可以受到著作權法保護。權利人有權根據被控侵權行為的實際情況,選擇更為有利的權利主張方式。


    二、被告應承擔的損害賠償責任


    被告生產被控侵權商品,并在互聯網上銷售和展示,侵害原告對涉案產品享有的復制權、發行權、信息網絡傳播權。關于損害賠償數額,刷單行為是被告為獲取更高的商業排名、信用度和用戶訪問量,滿足其一定的經營意圖而采取的虛構交易量的行為。刷單形成的虛假交易量,明顯違背誠實信用原則和合法經營理念,不應被鼓勵和提倡。被告在選擇刷單方式牟取不當利益的同時,亦應承擔其可能產生的商業風險和法律責任。在無法查明實際銷量的情況下,刷單部分的銷量不應予以扣除,法院將其計入侵權賠償數額。


    【裁判結果】


    被告張某立即停止侵犯原告著作權的行為,賠償原告經濟損失200000元及合理支出5578元。


    一審判決后,雙方當事人均未上訴,判決已生效。


    【審判團隊】


    審判長:盧正新


    審判員:趙曉暢、郭晟


    法官助理:李珂


    書記員:李明檑


    案例八:“小額訴訟+示范性判決”助力批量類型化著作權案件高效化解


    ——徐某訴江蘇揚子晚報有限公司侵害作品信息網絡傳播權系列案件


    【典型意義】


    針對著作權侵權糾紛主體集中化、糾紛類型化、維權批量化的突出特點,本案落實民事訴訟繁簡分流改革試點工作要求,大力推行涉網知產類案件小額訴訟程序試點工作,打通“多元調解+小額訴訟+訴源治理”的流程阻隔,大幅提升訴訟快速一次性解紛功能。


    本案充分體現了北京互聯網法院在線審理知識產權小額訴訟案件的制度優勢,以“一次樣板式庭審、一批示范性裁判、‘一攬子’化解潛在未成訟大批量案件”的工作方法,高效便捷地解決了類型化批量案件。


    【基本案情】


    原告訴稱,其為系列攝影作品的著作權人,被告在其運營的網站平臺使用了原告享有著作權的攝影作品。原告認為,被告的使用行為并未取得原告授權,亦未支付相應報酬,侵犯其享有的信息網絡傳播權,故要求被告賠償相應經濟損失。


    【裁判要點】


    一、示范性案件審理情況


    法院依法適用小額訴訟程序審理認定,原告提交的電子原圖信息、發表頁面截圖等可以作為初步證據,被告沒有提交相反證據,可以認定原告享有涉案圖片的信息網絡傳播權。被告系涉案網站域名的備案運營主體,未經原告許可,使用原告享有著作權的圖片,使公眾可以在其個人選定的時間和地點獲得涉案作品,侵害了原告對涉案作品享有的信息網絡傳播權,依法應承擔賠償損失的法律責任。


    二、一攬子化解批量糾紛的情況


    針對被告存在的批量侵害作品信息網絡傳播權糾紛情況,法院通過判決一批示范性案件,引導雙方當事人達成和解。判決生效后,雙方當事人主動請求法院組織雙方進行訴外調解,法院委派多元調解組織調解員進行調解,最終雙方達成和解,并向我院申請司法確認程序確認了該和解協議,批量解決了雙方剩余的全部糾紛。


    該系列案件從立案到審結用時32天。


    【裁判結果】


    該系列案件判決123起、涉及作品1013張,判令被告賠償原告總金額45萬余元,通過司法確認程序“一攬子”化解糾紛,涉及作品1044張。


    小額訴訟程序一審終審。


    【審判團隊】


    審判員:孫磊


    法官助理:方小康


    書記員:劉晗儀


    北京互聯網法院舉辦涉網著作權案件審理情況通報會
    4月20日,北京互聯網法院舉辦涉網著作權案件審理情況新聞通報會。
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